[论程序相对独立性]论程序相对独立的庭前调解建立之必要性

更新时间:2012-02-20 来源:会议主持词

[论程序相对独立性]论程序相对独立的庭前调解建立之必要性

庭前调解是指案件立案后至开庭审理前,根据当事人自愿、合法原则,由庭前调解
人员召集、组织、主持双方当事人进行调停解决纠纷的诉讼活动行为。从这个概念可以
看出,只要是在开庭前进行调解都可以算庭前调解,过去庭前调解基本上均是案件主审
人员在承办,是依附在审判程序之中,并没有从审判程序中相对分离出来,缺乏程序正
当性,结果往往以牺牲公正代价。应当说过去的庭前调解还是可以节约司法资源和提高
办案速度,但

一、将庭前调解从审判程序相对分离出来是重构法院调解制度改革的必然选择


当前,各国的法院庭前调解制度大体可分为以下3种模式:第一种庭前调解模式,是
调审结合式,法院的庭前调解和开庭审判的人员身份竟合,而且可以动态转换、交互运行

以德国、中国为代表;第二种庭前调解模式,是调审分立式,
把法院庭前调解置于诉讼
程序之前,作为独立的调解程序,以日本、台湾为代表;第三种庭前调解模式,是调审分

离式,把法院的庭前调解程序从审判程序中相对分离出来,作为法院处理民事纠纷的相对

独立的另一种诉讼方式,以美国为代表。
从上述三种庭前调解模式来看,第二种模式,将法院庭前调解作为一个完全独立的程序,

实现调审绝对分离,这样一来,她虽然能很大程度实现程序的正当性,但在我国目前现有

的司法资源条件下,是无法实现,;另外,作为主审案件的独任审判员或合议庭也是可以

在接收案件后到开庭前行使庭前调解权,如果完全把庭前调解权界定在一个独立程序中,

那作为案件的主独任审判员或合议庭就无法行使庭前调解权,结果将违背了调解必须贯穿

民商事诉讼全过程中。因此,在我国现阶段要把庭前调解完全从审判程序独立出来,显而

易见是行不通的,也没有必要。那在我国法院调解制度中是否继续保持第一种的以调审合

一的庭前调解制度呢?笔者认为,继续保留这种调审合一的庭前调解制度是无法建立调解

程序的正当性,从操作上讲是没有必要,也不符合法理要求,主要理由有:
1、现行的调审主体合一的庭前调解使调解人员具有潜在的强制力。

我国民诉法也规定调解应遵循自愿原则,但这仅是立法者的一种良好愿望,“徒法不足以

行”,任何完美的制度都需要人去执行。由于“调审合一”模式的天然缺陷,使得自愿原

则很难在司法实践中得到法官的严格遵守。在这种模式下,法律将法官设计成兼具审判者

和调解者双重身份的诉讼主体,我国的法院庭前调解主持主体主要是案件承办审判员和合

议庭,由于调解人就是案件主审人,势必会造成调解结果和审判结果的竞合。一方面,他

作为调解人,要帮助当事人澄清事实,解释法律、法规,对当事人进行疏导,钝化矛盾,

消解分歧,促使当事人达成协议。另一方面,他又是诉讼的指挥者和纠纷的裁判者,他可

以认定或否定当事人主张的事实,支持或反对当事人提出的诉讼主张。这种身份上的竟合

使调解人具有潜在的强制力。
2、调审合一的庭前调解使得调解人(主审员)具有以判压调能力
由于调解人员具有双重身份及地位上的优势,以合意为基础的调解常常变为法官主持引导

下的强制性调解,甚至有的毫无顾忌直言;“如果你不接受的话,我还是会这样判,而且

履行期限更短”。从而常常出现以判压调,主持庭前调解的审判人与主持庭审的审判人员

是一致的,调解人本身就是该案的主审人,这就使有的审判员在调解不成时,会以审判权

为后盾,告知当事人如果不服从调解意见,不接受调解方案,他将获得对其更加不利的判

决,从而使案件当事人违心接受调解。这种庭前调解方式并直接给当事人形成心理上的压

力,导致庭前调解功能的扩张和审判功能的萎缩。假如,我们把庭前调解也视为一个审判

程序,那么调审合一主体也是与最高人民法院《关于审判人员严格执行回避制度的若干规

定》中“凡在一个审判程序中参与过本案审判工作的审判人员,不得再参与该案其他程序

的审判”的规定相违背的。
3、现行的考核制度促使主审员(调解员)具有强烈的调解愿望
我国目前法官队伍的现状以及调解的特点更使法官对调解偏爱有加,现行的庭前调解制度

主要是采取调审结合的模式,即调解和审判可以动态转换、  交互运行,法官可以随时主

地决定进入庭前调解程序,也可以随时决定不进行庭前调解。审判实践中,由于调解与判

决相比,调解至少可以给法官自身带来三个方面的益处:(1)、各级法院内部管理都实行

标责任制,规定了年终调解率和结案率。如果每个案件都要判决的话那将花费大量的时间

势必影响年终目标责任制的完成,快调、快结也就成了按期完成任务量的法宝,调解可以

使法官在相同的时间内办更多的案件;(2)、近几年为了防止法官滥用职权,对审判权进

有效的制约,各地法院大多实施了错案追究制度。在实施错案追究责任制后,调解处理案

风险小,以及调解也可以使法官轻易地回避法律事实是否成立、法律行为是否有效等困难

的问题的优越性又再显现出来,调解无疑又成为规避错案追究的一个好办法,法官为了防

止上诉被改判(目前还是认定错案的主要标准),就更适用调解,扩大调解案件的范围;(3
)、
调解比判决收益更大,虽然调解煞费口舌,但调解一旦成功,就可以省却判决书的制作,

毕竟判决是一个演绎推理的过程,需要全面地分析证据,认定事实和适用法律,而调解
书则简单得多。主审法官在面对调解的诸多优势和判决时可能产生错判的风险和压力时,

特别是在一些法律依据比较含糊或不完备以及当事人双方证据势均力敌的情形下,为了
规避风险,法官在审理案件时往往会无视调解的“自愿”原则,利用自己的特殊身份进
行调解劝说,尽量说服当事人接受调解以达成调解协议,甚至有可能进行威胁或诱惑。
只有在调解无望时才不得已采取判决方式结案。基于法官这种趋利避害的选择,再加上
庭前调解人就是主审人,在两个条件合一下造成民事审判中庭前调解的扩张和判决的萎
缩就成为不可避免现象。根据对以调审合一的庭前调解制度存在的种种弊端进行分析,
笔者认为,要想根除这些弊端,就必须改变这样的庭前调解制度,重构一种程序相对独
立、调审相对分离的庭前调解制度来代替她。这也是我国庭前调解制度改革的必然选择。

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